Los aniversarios suelen provocar cierto revuelo de papeles, acompañado de una comparsa de estantes desempolvados y del desfile de nuevas fuentes primarias. Cuando la conmemoración es de un hecho nacional, todo eso ocurre con más intensidad, no solo porque el acontecimiento nos concierne a todos, sino porque atrae la novedad en las preguntas y en las interpretaciones, por ello, cartas y remembranzas adquieren una dimensión diferente a la que tuvieron antes.
Esas novedades son las que hacen particular este libro, pues el análisis de la forma como se organizó el Banco de la República involucra el componente político-institucional que lo hizo posible, en especial las redes políticas en las que participaban las directivas de la entidad. Igualmente, al reflexionar sobre las medidas adoptadas por el Banco en coyunturas como “la prosperidad al debe”, la Gran Depresión y la fase de reactivación económica, en la investigación se da cuenta de la influencia de las fuerzas políticas, así como de los grupos sociales y empresariales que demandaban acciones favorables a sus intereses, pero también de aquellos sectores que se oponían a su existencia o, por lo menos, a la manera como se estructuraba la banca central en Colombia.
La subordinación, como instrumento jurídico que sirve de acceso al derecho del trabajo, ha presentado constantes desafíos. Desde su nacimiento, pero sobre todo con los diversos cambios tecnológicos y de organización empresarial, la subordinación ha requerido constantes desarrollos interpretativos para irse adaptando a distintas realidades. Recientemente, la pandemia y el trabajo en plataformas digitales -como las de reparto- han servido de catalizadores para poner a prueba este criterio determinante, por lo cual el presente libro es la síntesis y justificación de una propuesta para fortalecerlo y evitar la tendencia de fuga del derecho del trabajo.
Esta investigación aborda la problemática de la baja concurrencia en los procesos de licitación pública para contratos de obra en Colombia, partiendo del hallazgo empírico de que el 80% de las 250 licitaciones analizadas (2012-2015) tuvieron solo uno o dos proponentes, resultando en escasos beneficios económicos para el Estado. El problema central es determinar las razones jurídicas que permiten a las entidades públicas restringir la participación bajo el pretexto del interés general. La hipótesis sostiene que el ejercicio de la libre competencia (en conexidad con la igualdad) solo admite restricciones legítimas y proporcionales si son estrictamente necesarias para proteger el fin del contrato estatal. Para evaluar esto, el estudio propone someter las reglas de participación contenidas en los pliegos a un Test de Proporcionalidad.
La aplicación del test reveló que, si bien las reglas cumplían el criterio de adecuación (los proponentes seleccionados eran idóneos para el interés general), fallaban en el criterio de necesidad . La conclusión es que la baja participación se debió a la consagración de reglas abusivas y discriminatorias, ya que existían medidas menos restrictivas que habrían garantizado la idoneidad y el cumplimiento del contrato, facilitando al mismo tiempo una mayor pluralidad de oferentes. La investigación valida esta conclusión al demostrar que las licitaciones que sí fomentaron la competencia no generaron incumplimientos contractuales, confirmando la necesidad de aplicar el principio de proporcionalidad para proteger la libre competencia y la igualdad en la contratación pública.
Los administrativistas trabajan arduamente en la recuperación de la importancia del "poder disciplinario" como parte de la naturaleza administrativa del Derecho disciplinario, lo cual hace vaticinar que la calidad del discurso jurídico en la materia aumentará cuantitativa y cualitativamente.
La Carta Política establece subespecies de Derecho disciplinario administrativo, judicial y político, la jurisprudencia constitucional ha señalado que el Derecho disciplinario, cualquiera que fuere su modalidad, es uno mismo, y el derecho interno se ve compelido a consagrar instituciones que devienen de tratados sobre derechos humanos o de lucha contra la corrupción, ámbitos ante los cuales una visión doméstica del poder disciplinario resultaría demasiado corta para su explicación, como también mostraría ingente debilidad frente a la protección de garantías y aseguramiento de eficacia y eficiencia en la lucha contra la corrupción.
En Colombia, una visión meramente administrativista resultaría recortada o se dificultaría explicar adecuada y apropiadamente su inserción en un mundo cada vez más globalizado. Seguimos apostando por un Derecho disciplinario autónomo e independiente, capaz de explicar todas sus manifestaciones.
El presente trabajo doctoral se circunscribe en un tema propio del derecho constitucional comparado, como lo es la migración de las ideas constitucionales. En este sentido, la investigación pretende examinar cómo se ha materializado este fenómeno en la jurisprudencia de la Corte Constitucional colombiana, producto de la incorporación de doctrinas jurisprudenciales foráneas, en lo que respecta a los límites al poder de reforma constitucional; el objeto del control de constitucionalidad; y la extensión de las fuentes de derecho como instrumento de integración normativa y parámetro de control de constitucionalidad. Para lograr este propósito, el estudio abarca un análisis y una exposición crítica del contexto global en el que este fenómeno se ha desarrollado, así como su aplicación concreta en lo que concierne a las Cortes Constitucionales locales a nivel global; y por último, lo referente al caso colombiano.
En el presente trabajo de investigación se estudia la responsabilidad del empleador por los daños ocasionados por el estrés laboral, en COntra de la vida y la salud de los trabajadores, Como consecuencia del incumplimiento de la obligación de seguridad que legalmente le corresponde.
Taoto en Francia' como en Colombia', el cumplimiento de la ob ligación de seguridad del empleador es el parámetro de califica ción judicial de la culpa del empleador en los accidentes de trabajo y enfermedades laborales (ATEL). Así mismo, en los dos países, el objeto principal de la obligación de seguridad patronal es la prevención de todos los riesgos laborales causantes de ATEL', la cual se materializa en la ejecución de unos deberes legales tendientes a evitar la realización del riesgo o aminorar sus efectos.
Analiza el concepto de persona, sujeto de derechos y obligaciones, en el derecho civil de la región, explorando sus bases históricas desde el derecho romano, su evolución hacia la idea de un ser humano como sujeto universal (sin distinción de edad, sexo o estirpe) y la distinción entre persona natural y jurídica, sirviendo como base para propuestas de códigos civiles tipo en Latinoamérica
¿Es relevante la comprensión de un valor moral en la comprensión del derecho? La tesis de la pretensión de corrección del derecho es una de las vías establecidas por Robert Alexy para argumentar por qué considera que es así. A partir de ella busca mostrar uno de los sentidos en los que el derecho está vinculado de manera intrínseca a un valor moral. Y cómo, de este modo, dar cuenta del tipo de vínculo intrínseco entre derecho y moral es una tarea principal de la filosofía del derecho. Eugenio Bulygin mantiene la tesis contraria. Considera que el valor moral que el derecho tenga o deje de tener es algo contextual y contingente. Eso hace que los contextuales y contingentes vínculos del derecho con la moral excedan el ámbito de la filosofía del derecho. El debate entre Alexy y Bulygin sobre la pretensión de corrección del derecho se desarrolló a lo largo de casi tres décadas. En la primera edición de este libro del año 2001 se incluyeron las dos primeras rondas del debate. En esta segunda edición se incluye el último intercambio entre los autores, más un prefacio de Robert Alexy. Queda así a disposición un material valioso para la identificación de lo que está en cuestión en la discusión
En esta obra se realiza una exposición de una forma sistemática de la disciplina de la propiedad industrial y de las principales categorías que la componen, de tal manera que contribuya a los estudiantes y estudiosos de la materia a iniciar o profundizar el conocimiento de esta área, mediante la presentación de casos prácticos y decisiones judiciales nacionales y extranjeras. El análisis de cada una de las categorías que se presenta se nutre de las fuentes del derecho: Ley, jurisprudencia y doctrina, y debido a la especialidad de algunos temas tratados, se recurre a la exposición de casos de Estados Unidos y la Unión Europea, donde se han llevado a cabo desarrollos jurisprudenciales que podrían ser directamente aplicables a situaciones que se presentan en Colombia y otros países andino
La prueba de la culpabilidad, por supuesto también la de su exclusión, es el reto más alto que tienen los investigadores, fiscales y jueces penales ante sus deberes oficiales, como también la defensa, el representante de la víctima y el Ministerio Público para lo que les compete en el ejercicio de su rol.
En las anteriores ediciones hemos venido proponiendo que la mejor manera de superar tan importante escollo es tratar de estudiar y enarbolar una constelación de indicadores de cada uno de los componentes de la culpabilidad, catálogo abierto y flexible, dispuesto a la práctica. En otras palabras, desarrollar una dogmática de la prueba en su dinamismo real y para la praxis judicial, lo que entedemos coincide con lo que en otras latitudes se ha dado en llamar probática jurídica.
En este trabajo de investigación posdoctoral se invita a los periodistas de los medios de comunicación de América Latina a transformar sus prácticas y narrativas para dar voz a la niñez e incluirlas en los discursos mediáticos autorregulando el ejercicio profesional para aportar en la consolidación de imaginarios de la niñez como sujeto de derechos, partiendo de estudios en sociología jurídica sobre el derecho y la comunicación, y tomando como referentes a autores como Liebel (2015), quien expone las contradicciones que tiene la Convención sobre los Derechos del Niño al dejar fuera a las infancias (Gaitán, 2006) y a su autonomía (Cordero, 2015), centrando su postulado en la mirada adultocéntrica (Picontó, 2016). Así mismo, aquí se expone que la Convención no contempla los medios de comunicación en los escenarios convergentes (Prensky, 2001), sino en la linealidad del siglo pasado, dejando de lado la sociosemiótica de las hipermediaciones (Scolari, 2013), la teoría de los nuevos medios y los nuevos consumos culturales (Igarza, 2009). Así, esta investigación busca abrir nuevas tramas de significación que permeen el discurso mediático en el que predomine la concepción de los niños y las niñas como sujetos de derechos y sujetos sociales.
El esfuerzo de un grupo de docentes del Departamento de Derecho Civil de la Universidad Externado de Colombia se traduce en esta obra colectiva que se presenta ahora a la comunidad académica y que aborda un tema clásico de la responsabilidad civil como es el del criterio objetivo de atribución de la responsabilidad. En efecto, cuatro profesoras y cuatro profesores trabajaron durante más de un año en la concepción, estructuración y escritura de los trabajos que este libro de investigación contiene; antes del proceso de redacción de cada uno de los ensayos, se hicieron varias reuniones de discusión en las que cada quien presentó su esquema de trabajo para la valoración del grupo y para lograr un conjunto armónico que reflejara la construcción colectiva del proyecto todo.